Интеллектуальное право включает. Защита и использование интеллектуальной собственности

Интеллектуальные права, также называемые правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, - это законодательно установленная возможность лица распоряжаться данного вида собственностью по своему усмотрению. В том числе допускается передача права на использование третьим лицам либо, напротив, применение в их отношении различных запретов. Данная сфера регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. О том, какие виды интеллектуальных прав существуют, будет рассказано в данной статье.

Понятие и виды прав интеллектуальной собственности

Как уже говорилось в анонсе, интеллектуальные права - это права какого-либо лица на продукты интеллектуальной деятельности. Названий у данного вида прав очень много. Например, существует такое определение как субъективные права интеллектуальной собственности, что является просто ещё одним синонимом данного термина.

Если обратиться к российскому классификатору субъективных прав, то можно заметить, что данный вид прав классифицируется как субъективные права на нематериальные блага. Это логичное решение составителей, поскольку речь здесь идет не о материальных предметах.

Следует отметить, что существуют различные виды интеллектуальных прав, отличающиеся друг от друга, часто возникающие совместно либо при особых обстоятельствах. Исходя из статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права включают следующие виды:

  • имущественные интеллектуальные права;
  • личные неимущественные права;
  • иные права.

Пока рассмотрим эти виды интеллектуальных прав поверхностно, чтобы получить комплексное представление о предмете разговора. Начнём по порядку.

1. Имущественные права - это вид интеллектуальных прав, которые можно использовать в сделках, продавать и передавать по усмотрению правообладателя либо в силу каких-то договоров, которые устанавливают требования по обращению с этим видом прав. Самое главное отличие имущественных прав заключается в том, что они не привязаны непосредственно к автору. К категории имущественных прав относится и исключительное право. Оно включает в себя следующее:

  • право пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности любым образом, не противоречащим действующему законодательству (подробности можно прочесть в первом пункте 1229 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации РФ);
  • право свободно передавать, отчуждать, продавать и любыми другими способами распоряжаться продуктом интеллектуальной деятельности;
  • право позволять и воспрещать третьим лицам пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности (подробности можно прочесть в 1233 статье Гражданского кодекса Российской Федерации);
  • право на юридическую защиту продукта интеллектуальной деятельности.

2. Личные неимущественные права - это те виды интеллектуальных прав, которые имеют прямое отношение к автору данного произведения. Они не могут быть объектом сделок и быть переданы третьим лицам. Что сюда входит? Например, право на авторство. С точки зрения законодательства нельзя осуществить сделку, в рамках которой автор передаёт право называться автором произведения другому лицу. Подробнее об этом можно прочесть во втором пункте 1228 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ещё шире освящает этот вопрос вся 70 глава данного кодекса, поскольку она целиком посвящена авторскому праву.

3. Иные интеллектуальные права - это те категории интеллектуальных прав, которые могут быть установлены только в отношении отдельных видов объектов права интеллектуальной собственности.

Виды объектов интеллектуальных прав

Какие существуют виды объектов интеллектуальных прав? Может показаться, что их трудно перечислить, но это не так. Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации приводит все виды объектов интеллектуальной собственности. Если же в данном перечне нет какого-либо продукта, то это может означать лишь то, что данный вид не относится к тем, которые подлежат правовой охране.

Следует отметить, что виды интеллектуальных прав для удобства принято классифицировать по группам, каждая из которых предполагает собственный правовой подход.

1) Авторское право - это тот вид интеллектуальных прав, который можно рассматривать как наиболее широкий. Термин применяется и в области литературы, и в области науки. При этом понятие авторского права возникает при наличии произведения, как некой объективной формы, представляющей авторскую идею. Если высказаться проще, то можно сказать, что такой вид интеллектуальных прав, как авторское право, охраняет именно конкретную форму реализации: книгу, картину и т.д., но не в состоянии защитить её идею.

Авторское право может быть отнесено далеко не ко всем видам продуктов интеллектуальной деятельности человека. Например, в эту категорию не попадут официальные документы, государственная символика, концепции, процессы, языки программирования, факты, способы решения каких-либо технических задач, методы и подходы к организационным вопросам, а также многое другое.

2) Права, смежные с авторскими - это тот вид интеллектуальных прав, который относится к нетворческим направлениям деятельности. Как правило, в любом государстве может быть установлен собственный перечень смежных прав. В частности, в эту категорию чаще всего относят эфирное вещание или сообщения по кабелю, фонограммы и многое другое.

3) Патентное право - это тот вид интеллектуальных прав, который относится к различным изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам. Здесь важно провести чёткое разграничение таких понятий, как «открытие» и «изобретение », поскольку изобретение - это продукт человеческой деятельности, создание чего-то, чего не существовало прежде, а открытие - это констатация какого-то существующего факта или явления, до сих пор неизвестного человечеству. На открытия интеллектуальные права не распространяются.

4) Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности , на которые тоже могут распространяться некоторые виды интеллектуальных прав. Среди прочего: производственные секреты, достижения селекционеров и т.д.

5) Средства индивидуализации юридических лиц , включающие товарные знаки , фирменные наименования и другое. Регулирование данной области производит единый правовой институт охраны маркетинговых обозначений.

В чём отличие прав автора и правообладателя?

В первую очередь важно определиться, кто такой автор. Автор - это лицо, которое создало произведение. Чтобы считать произведение созданным, необходимо два условия:

  1. творческий вклад человека,
  2. объективная форма выражения произведения.

Творческий вклад признаётся, если лицо самостоятельно проделало какую-либо работу для создания некого произведения. Результат, полученный механическим путём, не будет считать произведением, а тот, кто его запустил - автором.

Следует отметить, что даже ручной поиск информации и ее систематизация может рассматриваться как минимальный творческий вклад, так что составление справочника - это создание произведения.

Объективная форма выражения - это наличие некого материального носителя, дающего возможность ознакомиться с произведением автора. Грубо говоря, мало прочитать стих или спеть песню: нужна запись текста, нот, либо хотя бы аудио- или видеозапись.

Если оба условия соблюдены, то это означает, что с юридической точки зрения есть автор и есть произведение.

Но возможна передача исключительных прав другому правообладателю. Это может быть осуществлено через договор отчуждения, либо по договору предоставления права пользования на различных условиях. Но это не передаст абсолютно все права (к примеру, не затронет право авторства).

В некоторых ситуациях, например, при наличии трудового договора, автор может заранее отказаться от исключительных прав на произведение в пользу другой стороны договора.

В чём особенность интеллектуальных прав публикатора

Такой вид интеллектуальный прав, как право публикатора, - это нововведение в отечественном законодательстве. Это важно, поскольку позволяет разобраться с вопросом о том, как могут быть обнародованы те произведения, которые не были доведены до публики при жизни автора.

Согласно 1337 Гражданского кодекса Российской Федерации, публикатор - это то лицо, которое занимается обнародованием такого произведения, разумеется, при условии, что оно с законодательной точки зрения может попасть в общественное достояние. Следует отметить, что публикатор, как лицо, осуществляющее публикацию, имеет право действовать так только в отношении произведений. На другие виды объектов, созданных автором, его полномочия не распространяются.

Публикатор не имеет права осуществлять свою деятельность в отношении некоторых видов произведений. Что же это за такие категории? В основном это те виды произведений, которые находятся в архивах муниципального или государственного уровня.

Предоставляемые публикатору виды прав включают:

  1. Исключительное право на произведение, которое он обнародовал. Право предполагает всё то, что предусмотрено в Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1339.
  2. Право указать своё имя в обнародованном произведении. При этом имя требуется сохранять в случае его переработки, либо публикации на иностранном языке и при прочих видах, предполагающих изменение изначальной формы.

Следует отметить, что обнародование произведения должно производиться в соответствии с 3 пунктом статьи 1268 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первую очередь, необходимо учесть, что данная процедура не должна противоречить авторской воле. Например, автор произведения вправе указать в дневнике, завещании, письме или какой-либо иной форме, что он не желает, чтобы данная его работа стала достоянием общественности. Это требование нужно уважать. Публикация в таких случаях недопустима.

Исключительное право лица, осуществляющего публикацию, включает:

  • воспроизведение произведения;
  • распространение произведения или его копий посредством реализации;
  • осуществление проката произведения или его копий;
  • публичная демонстрация произведения;
  • сообщение произведения по кабельной связи;
  • отправление заграницу произведения или его копий в целях реализации;
  • публичное исполнение;
  • сообщение произведения в эфир;
  • доведение произведения до масс каким-либо иным образом.

Имеются и иные виды установления статуса публикатора. Например, публикатор может выступить одновременно и переводчиком, либо кем-то ещё. Приведём пару ситуаций. Допустим, некий переводчик решил опубликовать на русском языке произведение английского автора, которое до сих пор не было известно публике. Соответственно, такой публикатор занимается уже не только одним видом работы - доведением до общественности произведения, но и выступает в роли человека, занимающегося творчеством, - переводчика. Таким образом, у данного лица появляется уже два статуса по отношению к данному произведению. С одной стороны, он публикатор, а с другой - переводчик. Все виды прав, которые полагаются в обоих случаях, должны быть соблюдены в отношении данного лица.

Исключительное право публикатора действует в течение двадцати пяти лет после того, как произведение было впервые обнародовано.

Следует ещё раз отметить, что публикатор обладает далеко не всеми видами интеллектуальных прав на публикуемое произведение. Если будет установлено, что он пытается присвоить себе авторство, либо как-то иначе посягнуть на интеллектуальные неимущественные права автора, то его право публикатора может быть прекращено. Обычно такая процедура производится в порядке судебного решения. Чаще всего в этих делах руководствуются статьёй 1342 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации посвящает первый пункт статьи 1343 вопросу того, как правильно устанавливать права на обнародованное произведение, если на них претендуют публикатор и некое лицо, выступающее в качестве покупателя прав на произведение. Как правило, всё регулируется при помощи договора, а то, какой вариант будет использован в каждом конкретном случае, зависит от соглашения сторон.

Что же касается того, какие виды интеллектуальных прав будут переданы тем или иным лицам, как будет производиться распространение оригинала и копий произведений, и многих других вопросов, то здесь будут действовать стандартные условия, установленные в статье 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации. Например, если публикатор продаст свои права, то дальнейшие публикации могут осуществляться уже без его согласия и без выплаты вознаграждения.

Понятие и виды интеллектуальных прав неимущественного характера

Перечислим существующие виды интеллектуальных прав неимущественного характера:

  • право на имя,
  • право авторства,
  • право на неприкосновенность произведения,
  • право на защиту репутации автора.

Что же означает выражение «неимущественные интеллектуальные права»? Всё довольно просто. В отличие от имущественных, неимущественными являются безусловные права, от которых нельзя отказаться. Кроме того, эти права не прекращаются в связи с тем, что прошёл установленный законодательством промежуток времени. Как известно, основные виды интеллектуальных прав могут передаваться, продаваться, изменяться. Но неимущественные не рассматриваются как объекты сделок. Ими нельзя распоряжаться тем же образом. Этот вид интеллектуальных прав разработан из тех соображений, что общество имеет право знать имя истинного создателя того или иного произведения, а также иметь возможность ознакомиться с этой работой в её оригинальном, а не искажённом воплощении. Невозможно даже юридически оформить сделку, при которой если автор объявит об отказе от интеллектуальных прав неимущественного характера, то она будет признана недействительной. Если же каким-то образом она была проведена, то её результаты не имеют никакой юридической силы. Авторство сохранятся за автором. Но отдельно следует рассмотреть последний пункт - право на защиту репутации. О нём мы ещё поговорим ниже, так как это особый вид интеллектуального права неимущественного характера, который действительно может передаваться по наследству третьим лицам.

Рассмотрим подробно существующие категории интеллектуальных прав неимущественного характера.

  • Право авторства - право значится в качестве автора своей работы.
  • Право автора на имя - право использовать для подписи работы своё или любое желаемое имя, либо вообще не подписывать произведение никак, оставшись анонимом.
  • Право на неприкосновенность произведения - не разрешается внесение каких-либо поправок, корректировок, сокращений, прибавлений и других изменений к произведению, если он не дал на то личное согласие. Следует отметить, что данный вид интеллектуальных прав неимущественного характера предполагает также и то, что к произведению нельзя прибавлять комментарии, послесловия, иллюстрации и т.д. Подробнее об этом рассказывает Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1266.
  • Право на защиту репутации автора - этот вид интеллектуального права неимущественного характера тесно связан с предыдущим. Их легко перепутать. Тем не менее, есть разница. Здесь речь идёт о том, что произведение защищено от каких-либо прибавлений, способных повредить репутации автора, выставить его в неблагоприятном свете. Следует отметить, что защита чести и достоинства создателя произведения происходит и после того, как он умер. Данный вопрос рассматривается в уже упомянутой выше стать 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом издатель, имя или наименование которого указано на произведении, считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление.

Эти отношения сохраняются до тех пор, пока автор не решит раскрыть свою личность.

Как известно, существует процедура перехода произведений в общественное достояние. Это довольно сложный вопрос, так как известно, что личное неимущественное право не имеет сроков. В связи с этим очень сложно порой разобраться в видах интеллектуальных прав, которые продолжают и прекращают действие в момент перехода прав на произведение в общественное достояние. Здесь необходимо обратиться к законодательству и разъяснить, что же оно говорит о сохранении видов интеллектуальных прав на произведение.

Итак, наследники имеют право защищать интересы автора, но сами не получают те же виды интеллектуальных прав, что были закреплены за ним. В частности, наследник не имеет оснований для того, чтобы присвоить себе авторство произведения. Тем не менее, он может продолжать защищать репутацию автора - в этом закон его не ограничивает. Что же предполагает такой вид интеллектуальных прав неимущественного характера? Суть состоит в следующем: наследник, правопреемник или иное заинтересованное лицо может отстаивать интересы автора, требовать сохранения целостности произведения, сохранения авторства и принимать законодательные меры против тех, кто нарушил какое-либо из этих прав.

На первый взгляд такое разграничение видов интеллектуальных прав между умершим автором и его наследниками выглядит справедливым и единственным возможным. Не случайно именно эти положения закреплены в статье 1267 Гражданского кодекса Российской Федерации. Но, к сожалению, на практике это не всегда приводит к положительным результатам. Следует понимать, что далеко не все наследники являются людьми, понимающими авторский замысел, разделяющими убеждения автора и его интересы. Часто происходит так, что наследники своими запретами препятствуют популярности автора, изданию его новых книг, появлению экранизаций и т.д. Как-то повлиять на них с законодательной точки зрения практически не представляется возможным. Это говорит о том, что имея в руках даже не самые существенные виды интеллектуальных прав, человек с превратными представлениями, может действовать вне интересов умершего автора. К сожалению, подобные ситуации не нашли какой-либо приемлемой формы юридической оценки. На сегодняшний день данная область остаётся непроработанной.

Иные виды интеллектуальных прав

1. Право следования. Это очень важный для творческих людей вид интеллектуального права. Понять, в чём его суть, проще всего на примере. Допустим, есть некий художник, поэт, музыкант и т.д. Он создаёт некое произведение, на которое у него, безусловно, имеются определённые виды интеллектуальных прав. Среди прочих необходимо и такое право, которое бы помогло отстаивать интересы этого автора в будущем. Например, роман писателя внезапно набрал популярность, вследствие чего допечатали дополнительный тираж, либо музыка композитора стала пользоваться спросом и была записана на множество дисков. В связи с этим требуется такой вид интеллектуального права, который бы мог обеспечить автору некоторые отчисления, исчисляемые в процентах от продаж этой продукции. Это важный вид интеллектуальных прав, поскольку никто не способен точно предугадать, каким образом будет цениться в будущем то или иное произведение искусства, в то время как многие авторы вынуждены ради денег порой продавать свои работы за бесценок. В связи с этим законодательно введено право следования, которое распространяется на произведения изобразительного искусства, рукописи и музыкальные произведения.

2. Право на получение патента - это вид интеллектуальных прав, который часто упоминается в связи с регистрацией прав на продукты интеллектуальной деятельности - в первую очередь, изобретения. Учитывая, что интеллектуальные права могут быть проданы, то патент на изобретение разрешается получить лицу, которое стало новым правообладателем. Установлены и другие ситуации, в которых данный вид интеллектуальных прав переходит к другому лицу. Среди прочего следует отметить, что среди прочего способен передавать данное интеллектуальное право договор, виды которого могут быть разнообразными, но чаще всего речь идёт о трудовом. То есть, если, например, учёный работает в неком институте, то право на патентование его изобретения остаётся за учреждением, согласно трудовому договору.

3. Право доступа - это вид исключительных прав, относящийся к предметам архитектуры и изобразительного искусства. Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, данный вид интеллектуальных прав включается в категорию «иные интеллектуальные права». Следует отметить, что в законодательствах иных стран право доступа относится не только к архитектурным произведениям и произведениям живописцев, но и к другим формам искусства. Однако сейчас мы рассматриваем исключительно российское законодательство. Суть данного вида интеллектуальных прав сводится к тому, что некоторые объекты интеллектуальной собственности являются уникальными, невоспроизводимыми объектами. Если, например, музыка или рукопись могут иметь цифровое выражение и печататься на однотипных носителях, то картина или здания рассматриваются как уникальные объекты, доступ к которым должен быть открыт их автору. В частности, воспрещается препятствовать фото- и видеосъёмке произведения автором. Но есть и исключения, если подписан договор, согласно которому, автор отказывается от такого вида интеллектуального права, как право доступа. В рамках данного права вводится понятие «собственник произведения» - то есть лицо, являющееся непосредственным владельцем оригинала объекта интеллектуальной деятельности. Собственник произведения обязан не препятствовать реализации права доступа автора к своему творению. Право доступа сохраняется даже в тех случаях, когда, например, произведение передано в аренду третьему лицу. Собственник не имеет права скрывать от автора место, где находится его творения. Сделав фото- и видеосъёмку, автор может распоряжаться полученными материалами по своему усмотрению, не спрашивая на это разрешения владельца.

4. Право на отзыв - это довольно сложный для реализации вид интеллектуальных прав автора. Его суть проще всего объяснить на примере. Допустим, некий автор решил по своим соображениям вернуть себе своё творение. Он имеет на это полное право, но лишь с тем условием, что возместит владельцу всё те убытки, которые тот понесёт в силу такого решения. Это не всегда одна только стоимость произведения. Вполне возможно, что потребуется покрыть и другие сопутствующие расходы. Сложность реализации такого интеллектуального права автора заключается ещё и в том, что в случае книг придётся отзывать тиражи и т.д. То есть, в зависимости от формы интеллектуальной собственности, возникнут свои нюансы, которые значительно усложнят данную процедуру. Многие нюансы осуществления данного вида интеллектуального права раскрыты в 1269 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следует учитывать, что данный вид интеллектуальных прав не может быть реализован в нашей стране в отношении компьютерных программ и произведениям, ставшим частью некой структуры, например, архитектурным элементам одного большого здания и т.д.

5. Право на вознаграждение является элементом исключительного права. В статье 1245 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится, что подобная ситуация возможна в отношении фонограмм и произведений аудиовизуального характера. Эту тему освещает ещё и 3 пункт 1263 статьи Гражданского кодекса, который затрагивает вопрос публичного исполнения и сообщения в эфир продуктов интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальная собственность - основные понятия и способы защиты

Всё, что ни делает человек, связано с его интеллектуальной деятельностью. Но не все результаты интеллектуальной деятельности являются интеллектуальной собственностью, на которую распространяется правовая охрана государства.

Что является интеллектуальной собственностью, каковы её виды, что и как охраняет государство, каковы права автора и правообладателя?
Краткие ответы на эти вопросы приведены в этой статье.







Понятие интеллектуальной собственности

Мозг человека работает постоянно. Результаты его деятельности могут выражаться как в идеальной, так и в какой-либо объективной материальной форме. В последнем случае результатам интеллектуальной деятельности может предоставляться государственная правовая охрана. Эти результаты ещё называют интеллектуальной собственностью. К последней также приравнивают средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. В законе дан исчерпывающий список таких результатов интеллектуальной деятельности. Это следующие объекты права интеллектуальной собственности :

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

На указанные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

К личным неимущественным правам относятся право авторства и право на имя. Не следует недооценивать их значение – вне осуществления этих прав невозможно осуществление исключительных прав, затруднено творчество и развитие. Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. Первоначально законным правообладателем является автор. Однако правообладателями произведений могут быть другие физические или юридические лица, но при этом передача прав должна быть законно оформлена.

Защита интеллектуальной собственности

Во многих случаях авторы интеллектуальной собственности не придают должного значения её защите. Часто об этом вспоминают только, когда уже кто-то ею воспользовался. При этом для многих авторов имеет большое значение не только нарушение исключительных (имущественных) прав, но также и нарушение неимущественных прав, прежде всего, права авторства.

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности обеспечивается правовыми нормами, изложенными в IV части ГК РФ . Однако, правоприменительная практика в ряде областей интеллектуальных прав явно недостаточна, что является следствием неразвитости правовой культуры в нашей стране.

Наибольшее количество правовых споров возникает в области защиты товарных знаков. Однако это не должно смущать правообладателей других объектов интеллектуальных прав. Во всех случаях первым этапом защиты является правильное и наиболее полное оформление своих прав. Без этого не будет защиты. Способы и возможности защиты зависят от вида прав интеллектуальной собственности. Различают следующие виды интеллектуальной собственности (или объекты права интеллектуальной собственности): авторское право, права смежные с авторскими, патентное право, право на селекционное достижение, право на топологии интегральных схем, право на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Среди указанных видов прав наиболее часто используются авторское право, права смежные с авторскими, патентное право, а также права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Защита прав может осуществляться в 2 формах – юрисдикционной и неюрисдикционной. Первая форма предполагает защиту в уполномоченных государственных органах, например, в суде или палате по патентным спорам. Вторая форма – предполагает самостоятельные правовые действия правообладателя по защите своих прав, например, уведомление нарушителя о нарушении прав правообладателя.

Рассмотрим некоторые возможности и особенности оформления прав на эти виды интеллектуальной собственности.

Авторское право

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами (ст. 1255 ГК РФ). Автору произведения принадлежат следующие права:

исключительное право на произведение

право на неприкосновенность произведения

право на обнародование произведения

Важно также отметить (ст. 1259 ГК РФ), что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В этих нескольких положениях изложены основы авторского права и одновременно содержатся основные противоречия и подводные камни. Парадокс заключается в том, что эти противоречия не только осложняют защиту авторских прав, но могут ей способствовать. Последнее относится и к многим другим положениям авторского права, которые здесь не приводятся.

Дело в том, что в положениях авторского права РФ не содержится трактовок базовых понятий – произведение, творческий труд, творческий, объективная форма (просто форма). Значит, возможна расширительная и произвольная трактовка этих терминов, что в одних случаях способствует, а других затрудняет защиту интеллектуальных прав авторов. Использование этих терминов в положениях авторского права приводит к различным противоречиям в его трактовке. Сказанное выше можно отнести и к некоторым другим терминам и положениям авторского права, что используют специалисты авторского права при разрешении конфликтов.

Здесь возможно остановиться только на одном таком противоречии – «для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей» и «лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное». Эти положения соответствуют интересам издателей, т.к. позволяют им диктовать свои условия авторам и утверждать свои права – т.е. юридическим основанием является только договор с ними. Но для авторов издаваемых произведений они содержат неудобства и опасности и уже совсем не соответствуют интересам авторов малых произведений, авторов журнальных статей, авторов непубликуемых произведений.

Однако в случае программ ЭВМ и баз данных, которые являются также объектами авторского права, регистрация не только возможна, но и рекомендуется (ст. 1262 ГК РФ), причём государственная регистрация. Здесь сразу возникает множество вопросов –«Почему..?». Тем более, как показывает практика, такая регистрация для реальной защиты программ и баз данных ничего не дает.

Что же желать авторам других произведений? Неужели достаточно поставить на экземпляре свои ФИО и авторские права защищены. Конечно, нет. Практика показывает, что защита произведения начинается с правильного оформления своих прав, а именно с формирования достаточной доказательной базы подтверждающей авторство. В большинстве случаев для этого достаточно подтвердить наличие (существование) данного произведения на данный момент времени за именем данного автора. Для такого подтверждения можно использовать различные методы, но наиболее часто используется депонирование или открытые публикации при условии объективного доказательства даты появления или публикации произведения.

Еще одной проблемой является защита РИД, неохраняемых ныне действующим интеллектуальным правом. В большинстве случаев такие вопросы решаемы путем приведения таких объектов, к форме охраняемых РИД. Такое положение имеет место, например, в случае защиты идей. Сама идея представляет собой, как правило, идеальный объект. Во-первых, можно защитить авторским правом описание идеи. Во-вторых, можно защитить какое-либо конкретное объективное воплощение этой идеи или довести эту идею до конкретного выражения, воплощения и защитить это с помощью авторского или патентного права.

Патентное право

Результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся техническими решениями в научно-технической сфере (изобретения и полезные модели) и деятельности в сфере художественного конструирования (промышленные образцы) относятся к объектам патентного права (ст. 1345-1349 ГК РФ). Указанным объектам, признанным в соответствующем порядке изобретением, полезной моделью или промышленным образцом предоставляется государственная охрана. Подтверждаются патентные права регистрацией в соответствующем Государственном реестре и выдачей патента на охраняемый объект. При этом изобретением считается техническое решение, относящиеся к продукту или способу. Под продуктом понимается, в частности, устройство, вещество, штамму микроорганизм, культура клеток растений или животных. Под способом - процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. При этом изобретение должно иметь изобретательский уровень, быть новым и промышленно применимым. В случае отсутствия изобретательского уровня техническое решение может быть признано полезной моделью, если оно является устройством.

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (ст. 1352 ГК РФ).

Технические решения в России наиболее часто охраняются в виде изобретений. Однако в случае устройств, большой популярность пользуется также защита в виде полезной модели. Защита технических решений в виде промышленного образца в РФ пока используется редко.

При использования для защиты технических решений патентования большое значение имеют цель и задачи, стоящие перед авторами или правообладателями. Наиболее простой задачей является формальное получение патента для имиджа или представительских целей. Такие цели обычно достигаются путем использования известных патентных приёмов и технологий.

Защита технического решения в какой-либо частной, конкретной форме исполнения сейчас встречается довольно редко и, как правило, свидетельствует о невысокой патентной квалификации заявителей, т.к. практически не защищает их от обходных патентов и имеет пониженную вероятность выдачи патента, а также другие недостатки.

Наиболее часто используются варианты патентной защиты с расширенным объёмом правовой охраны. При этом такие расширения могут распространяться до областей (и/или на области) технических решений конкурентов или до областей перспективных решений. В последних случаях необходимо проводить соответствующие патентный поиск или патентные исследования, часто в расширенном диапазоне патентной и технической документации.

В некоторых случаях приходится слышать скептические мнения по отношению полезной модели. Такие мнения не обоснованы. Защитные возможности полезной модели согласно закона ничуть не меньше, чем изобретения. Разница только в сроке действия. При этом вероятность получения патента в случае полезной модели намного выше. Кроме того полезная модель является более гибким и удобным инструментом для решения многих тактических и стратегических вопросов защиты и развития изобретения или бизнеса. Однако при этом надо более ответственно относиться к разработке формулы и оформлению полезной модели.

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

К указанным правам относятся права на фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при регистрации юридического лица (ст. 1473 ГК РФ). Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Несмотря на то, что закон предусматривает для организаций исключительное право использования своего фирменного наименования, в качестве средства индивидуализации на практике это строго не соблюдается, т.к. регистрирующие органы практически не проверяют наличие аналогичных наименований. Однако, организация в случае обнаружения «двойников» может подать в суд.

В области защиты прав на средства индивидуализации наиболее востребована защита прав на товарный знак или знак обслуживания. Товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством (ст. 1477 ГКРФ). В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Выдаче свидетельства предшествует проведение экспертизы в два этапа, целью которой является установление достаточной различительной способности с использующимися товарными знаками и рядом других обозначений, указанных в законе.

При оформлении заявки на выдачу свидетельства на товарный знак следует провести предварительный поиск аналогичных обозначений. Также следует принимать во внимание, что заявляемый товарный знак будет действителен только для указанного Вами перечня товаров и/или услуг по классам МКТУ (международная классификация товаров и услуг), а также что товарный знак может содержать неохраняемые элементы, что может иметь большое значение при доказательстве различительных способностей знака.

В качестве средства индивидуализации законом предусмотрено также использование коммерческого обозначения. В противоположеность товарному знаку коммерческое обозначение используется не для обозначения товаров и услуг, а для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий (ст. 1538 ГК РФ). Однако, это не препятствует его использованию для косвенной индивидуализиции продукции этих предприятий. С учетом этого возможности использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации организации и товаров достаточно широки. Несмотря на это использование коммерческого обозначения пока не нашло широкого применения в основном по причине его более низкого имиджа в бизнес-среде.

Способы/возможности защиты интеллектуальной собственности
на данном сайте


права, патентование технических решений сложного
произведения, например, сайта

Выдача Роспатентом патентов
на изобретение, полезную модель, промыш
ленный образец,
свидетель
ства на товарный
знак

Исключитель

ные
права на практиче
скую реализацию дизайна, архитектуры, ландшафта
в соответ
ствии с опубликован
ными проектами

коммерческое обозначение
и фирменное наименование, фиксирования передачи
прав организации
/предприятию


Более подробную информацию о защите интеллектуальных прав можно получить в соответствующих разделах сайта.

Другой специфической особенностью является то, что объектом интеллектуальной собственности являются нематериальные, неосязаемые объекты.

Результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены в самых различных областях жизни человечества, поэтому их целесообразно упорядочить и классифицировать. При этом понятие «объект интеллектуальной собственности» подразумевает конкретный результат интеллектуальной деятельности.

Объекты интеллектуальной собственности можно классифицировать по различным признакам, но для целей наших исследований, целесообразнее всего разделить их на два больших класса:

Аналитическое знание и аналитические результаты используются главным образом в фундаментальной науке без непосредственного приложения к экономике.

Их использование не приводит к прямому экономическому эффекту на уровне субъектов финансово-хозяйственной деятельности - предприятий и фирм.

Иными словами, невозможно использовать объекты интеллектуальной собственности, содержащие аналитическое знание, в качестве нематериальных активов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

С другой стороны, результат созидательных исследований - созидательное знание - ориентирован на социально-экономическую сферу и имеет определенный экономический эффект.

Созидательное знание используется в научно-производственных, производственных, научно-технологических организациях, где научные созидательные исследования объединены с опытно-конструкторской и производственно-технологической деятельностью (НИОКР).

Экономический эффект может быть получен от воплощения созидательного знания в конкретном изделии.

Отнесение объекта интеллектуальной собственности к тому или иному классу позволяет понять возможность его использования в качестве нематериального актива и получить от этого использования коммерческий эффект и прибыль.

Условия владения, пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью определяются законодательством Российской Федерации, а также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической продукции.

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее Закон №5351-1) регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе №5351-1, то применяются правила международного договора.

В соответствии со статьей 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки , литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Письменной (рукопись, машинопись);

Устной (публичное произнесение);

Звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее);

Изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);

Объемно-пространственной (модель, макет, сооружение и так далее);

В других формах.

Часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права.

Процессы;

Системы;

Способы;

Концепции;

Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17 Закона №5351-1.

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно.

Статья 14 Закона №5351-1 устанавливает, что авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания.

В соответствии со статьей 15 Закона №5351-1, автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

Право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);

Право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

Право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Как мы уже сказали, все права на объекты авторских, патентных прав по общему правилу принадлежат тому, кто их создал, то есть автору.

Поэтому, чтобы впоследствии не возникло неприятных споров, и чтобы права на созданное работником произведение или программу возникли у работодателя, служебное задание должно быть оформлено письменно. Иначе права на использование результата труда работодателю придется покупать.

Давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно оформить документы, чтобы избежать этой ситуации?

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом творческой деятельности. Его объектами могут быть литературные, драматические, музыкальные произведения, сценарии, фильмы, картины, скульптуры, сборники, словари, переводы, аранжировки, дизайнерские решения и другие результаты авторского труда.

Распространяются авторские права и на программы для ЭВМ, а также базы данных в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Помимо этого существуют патентные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия отнесения объектов интеллектуальной собственности к той или иной группе предусмотрены статьями 4, 5 и 6 Патентного закона от 23 сентября 1992 года №3517-1.

Из сказанного видно, что необходимость в создании объектов авторского и патентного права может возникнуть практически в любой организации. Сотрудники таких организаций, как издательство, дизайнерских студий, компьютерных фирм, конструкторских бюро создают такие объекты чуть ли не ежедневно.

Поэтому документальному оформлению трудовых обязанностей работников, связанных с созданием объектов интеллектуальной собственности, нужно уделять должное внимание.

Если объект интеллектуальной собственности или патентных прав создается работником при исполнении служебных обязанностей, имущественные права на это произведение (изобретение), возникают у работодателя (статья 14 Закона №5351-1, пункт 2 статьи 8 Закона №3517-1).

Обратите внимание на тот факт, что при этом, автором произведения (изобретения) в любом случае будет признан его создатель, то есть, физическое лицо, и это будет его личное право, которое не может перейти ни к кому другому.

Однако, к работодателю могут перейти такие права, как право на распространение его экземпляров, публичный показ и сообщение в эфир, перевод, переделка, использование и так далее. Но для этого служебные обязанности работника по созданию произведений (изобретений) должны быть описаны в трудовом договоре или должностной инструкции.

Если же подобное задание является разовым и не относится к постоянной деятельности работника, тогда его можно оформить обычным приказом с приложением, в котором будет содержаться подробное описанием задания.

Сотрудник должен быть ознакомлен с возложенными на него обязанностями. Об этом будет свидетельствовать его подпись в трудовом договоре, расписка в ознакомлении с должностной инструкцией или приказом.

Обратите внимание!

При описании задания нужно указать:

Какую конкретно деятельность работодатель поручает работнику;

Что должно стать результатом данной работы.

Авторское (патентное) имущественное право состоит из различных правомочий, которые могут передаваться и самостоятельно. Поэтому в трудовом договоре может быть определен тот объем прав, который необходим работодателю.

1) подача заявки;

2) формальная экспертиза заявки;

3) публикация сведений о заявке;

4) экспертиза заявки по существу;

5) выдача патента.

Порядок оформления заявки и прилагаемых к ней документов установлен Правилами подачи заявки на изобретение.

Обратите внимание!

В числе документов, прилагаемых к заявке, обязательно должен быть документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В процессе формальной экспертизы заявки проверяются только:

Наличие всех необходимых документов;

Соблюдение установленных требований к этим документам;

Соблюдение требования единства изобретения.

Срок для проведения такой экспертизы законодательно не установлен.

Если формальная экспертиза выявит нарушение требований к документам заявки, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы.

Публикация сведений о заявке производится по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки (или ранее - по ходатайству заявителя), прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом.

Сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее ФИПС).

После публикации сведений о заявке знакомиться с документами заявки вправе любое лицо.

Отметим, что до официальной публикации сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца являются сведениями конфиденциального характера и охраняются в режиме служебной или коммерческой тайны (статья 139 ГК РФ).

Для проведения экспертизы заявки по существу необходимо подать ходатайство в ФИПС, причем такое ходатайство может быть подано как самим заявителем, так и третьими лицами (пункт 7 статьи 21 Закона №3517-1).

Экспертиза заявки по существу складывается из двух этапов:

1) определение соответствия заявленного изобретения требованиям, предъявляемым Законом №3517-1;

2) информационный поиск с целью определения соответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом №3517-1.

Экспертиза заявки по существу заканчивается принятием одного из следующих решений:

О выдаче патента;

Об отказе в выдаче патента;

О признании заявки отозванной.

В случае несогласия с решением заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента в течение 6 месяцев с даты получения такого решения.

Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.

Все выданные патенты на изобретения подлежат регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации, утвержденным Приказом Роспатента от 5 марта 2004 года №30 «О порядке ведения государственного реестра изобретений Российской Федерации».

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент (статья 26 Закона №3517-1).

Выданный патент удостоверяет:

Приоритет изобретения (полезной модели или промышленного образца);

Исключительные права патентообладателя (пункт 2 статья 3 Закона №3517-1).

Права, предоставляемые патентом, можно подразделить на имущественные и неимущественные.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Право авторства остается за создателем (создателями) объектов промышленной собственности всегда, даже если патентообладателями становятся иные лица.

Под имущественными правами понимаются права на использование запатентованного объекта в любой сфере предпринимательской деятельности. Такие права принадлежат только патентообладателю; они также именуются исключительными правами (статья 10 Закона №3517-1).

Нарушением исключительных прав патентообладателя является любое использование запатентованного объекта без разрешения патентообладателя, в том числе:

Ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

Совершение вышеперечисленных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

Осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Исключительные права на использование изобретения (промышленного образца, полезной модели) принадлежат патентообладателю.

Патентное законодательство устанавливает следующие способы использования изобретения (промышленного образца, полезной модели):

1) уступка патента;

2) лицензионный (сублицензионный) договор;

3) открытая лицензия;

4) принудительная лицензия;

5) наследование;

6) преждепользование;

7) решение Правительства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона №3517-1, патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (то есть уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

В этом случае все имущественные права передаются в полном объеме новому лицу, а прежний обладатель патента все права теряет (неимущественные права сохраняются за автором всегда).

Обратите внимание!

Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) и без такой регистрации считается недействительным.

Пункт 1 статьи 13 Закона №3517-1 предусматривает, что по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения (полезной модели, промышленного образца) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре, то такие сублицензионные договоры также подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года №64 «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных».

Патентообладатель имеет право подать в Роспатент заявление о готовности предоставить любому лицу право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия).

Любое лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, на который открыта лицензия, заключает с патентообладателем договор о платежах. Такой договор не является лицензионным и регистрации не подлежит.

При отказе патентообладателя заключить заинтересованное в лицензии лицо может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии.

Основанием для такого иска должен быть факт неиспользования либо недостаточного использования запатентованного изобретения или промышленного образца патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет (полезной модели - в течение трех лет) с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг.

Если патентообладатель не докажет, что названные факты обусловлены уважительными причинами, то суд примет решение о предоставлении принудительной лицензии.

В свою очередь патентообладатель может обратиться в суд с иском о прекращении такой принудительной лицензии, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона №3517-1.

Случается так, что объекты, тождественные запатентованным, уже используются (или планируются к использованию) иными лицами, но на момент регистрации заявки об этом неизвестно, так как патенты на такие объекты не оформлялись.

Патентное законодательство защищает права тех, кто использовал такие объекты (это называется правом преждепользования), при следующих условиях:

Использование должно быть добросовестным;

Объект должен быть создан независимо от автора запатентованного объекта.

При выполнении этих условий лицо, обладающее правом преждепользования, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование объекта без расширения объема такого использования (статья 12 Закона №3517-1).

Правительство Российской Федерации имеет право на основании пункта 4 статьи 13 Закона №3517-1, разрешить использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) без согласия патентообладателя.

При принятии такого решения должны быть соблюдены следующие условия:

Использование запатентованного объекта должно быть обусловлено интересами национальной безопасности;

Патентообладатель должен быть уведомлен о таком использовании в кратчайший срок;

Патентообладателю должна выплачиваться соразмерная компенсация.

Необходимо отметить, что из всех рассмотренных способов использования запатентованных объектов промышленной собственности в качестве нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета могут учитываться только исключительные права патентообладателя (то есть, это случаи получения патента и приобретения его в результате уступки).

Любое использование запатентованного объекта с нарушением патентного законодательства является нарушением патента.

В таких случаях патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о прекращении нарушения патента и возмещении убытков, причиненных таким использованием (статья 14 Закона №3517-1).

Административная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав предусмотрена пунктом 2 статьи 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

В соответствии с данной статьей административная ответственность наступает за:

Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца;

Уголовная ответственность за нарушение охраняемых патентом прав установлена статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации за составы правонарушений, аналогичные указанным в статье 7.12 КоАП РФ, с тем отличием, что названные деяния причинили крупный ущерб.

Поскольку критерии крупного ущерба применительно к данной статье в Уголовном кодексе Российской Федерации не сформулированы, отнесение ущерба к разряду крупных, производится исходя из обстоятельств конкретного дела.

Уголовная ответственность наступает также за совершение тех же деяний неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

С вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта стало признаваться нематериальным активом для целей налогообложения прибыли НК РФ).

Для целей бухгалтерского учета ноу-хау в качестве нематериального актива не учитывается

Это объясняется тем, что ноу-хау не отвечает одному из условий, при котором результаты интеллектуальной деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива: на ноу-хау не может быть оформлен документ, подтверждающий исключительные права организации на него.

Что же касается налогового учета, то для него такой документ не обязателен - достаточно, чтобы у налогоплательщика был документ, подтверждающий само существование ноу-хау (то есть, это может быть внутренний документ организации).

Более подробно с вопросами, касающимися учета в научных организациях и особенностей учета НИОКР, Вы можете ознакомиться в книге ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» «Наука, проектирование с точки зрения научных организаций и потребителей».

Наверняка многие граждане, даже сами того не подозревая, в жизни сталкивались с вопросами охраны и использования интеллектуальной собственности. Например, устанавливая компьютерную игру, мы всегда ставим галочку, что согласны с условиями лицензионного соглашения, тем самым обязуясь не распространять копии этой игры как охраняемого произведения и соблюдать некоторые иные обязанности. На слуху у некоторых также термины «патент», «товарный знак» и т.д. Во всех этих случаях мы имеем дело с интеллектуальной собственностью. Общественные отношения, складывающиеся по поводу создания, охраны и использования таких объектов, регулируются интеллектуальным правом (более подробно об этом можно прочитать в ).

Понятие интеллектуальной собственности и ее признаки

В соответствии со статьей 1255 Гражданского кодекса РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым законом предоставлена охрана. Для того чтобы лучше уяснить, каким признакам должны отвечать объекты, признаваемые интеллектуальной собственностью, обратимся к науке гражданского права. Так, выделяются следующие характерные черты:

  1. Нематериальность;
  2. Связанность с имущественными отношениями;
  3. Объективная выраженность;
  4. Новизна;
  5. Искусственность создания.

Сюда же можно отнести единственный признак, указанный в ГК РФ – предоставление охраны законом.

Итак, разберемся с каждым признаком.

Нематериальность означает, что произведение, изобретение, иные объекты всегда существуют в идеальной, а не в материальной форме. Этим они отличаются от объектов права собственности, поскольку последние можно ощутить физически (например, прикоснуться к движимой или недвижимой вещи), что невозможно, если мы говорим об объектах интеллектуального права. Безусловно, мы можем ощутить книжный переплет или прикоснуться к телефону, являющемуся по содержанию изобретением, но это лишь форма, о ней мы более подробно скажем ниже.

Связанность с имущественными отношениями означает, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а равно и права на них могут выступать в гражданском обороте, например, в договорах купли-продажи, залога и т.д. В этом и выражается связь. Этот признак позволяет отграничивать объекты интеллектуальной собственности от нематериальных благ – здоровья, жизни, совести, т.к. последние в гражданском обороте не участвуют и, что вполне очевидно, с ними нельзя совершать сделок.

В качестве четвертого признака выступает новизна. Она означает, что созданный объект должен быть уникальным, ранее не известным другим лицам. Вместе с тем содержание принципа новизны для объектов авторского, патентного права и средств индивидуализации значительно различается, что связано с особенностями правового регулирования каждой из этих групп. Более подробно об этом можно узнать из статей, посвященных конкретно этим объектам, которые можно найти на нашем сайте.

Искусственность создания – это пятый признак интеллектуальной собственности. Суть его состоит в том, что объекты, на которые распространяется правовое регулирование частью четвертой ГК РФ, должны быть созданы в результате творческой деятельности человека. Из этого следует, что, объекты естественного происхождения (например, природные) априори не могут охраняться интеллектуальным правом.

Указанный в ГК РФ признак – предоставление правовой охраны – имеет самое важное значение, что связано со следующим. В международных конвенциях содержится открытый перечень объектов, однако Гражданский кодекс предусматривает исчерпывающий перечень, в котором закреплено шестнадцать объектов. Следовательно, только на них охрана и распространяется, остальные объекты, хотя в целом и отвечают упомянутым признакам (например, научные открытия), но к интеллектуальной собственности не относятся.

Сегодня существенной проблемой в интеллектуальном праве остается правовой статус доменных имен – символьных обозначений, указанных в адресной строке Интернет-сайтов. Хотя они и отвечают всем пяти названным признакам, но законодатель не стремится включить их в перечень и обеспечить охрану, поэтому в случае совпадения доменных имен и товарных знаков, спор решается в пользу владельцев последних (см., например, Определение Первореченского районного суда г. Владивостока от 21 июня 2011 года № 2- 2574/11)

Виды объектов интеллектуальной собственности

Теперь определим, что включается в перечень объектов в соответствии с действующим гражданским законодательством. Видный отечественный цивилист и специалист в области интеллектуального права, А.П. Сергеев, предложил разделять все объекты на две группы – объекты авторских и смежных прав , объекты права промышленной собственности . Рассмотрим место каждого объекта:

К первой группе по этой классификации относятся:

  1. Объекты авторских прав:
    а) Произведения науки, литературы и искусства;
    б) Программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), которые законодатель приравнял по правовому статусу к произведениям, хотя и с некоторыми особенностями.
  2. Объекты смежных прав:
    а) Исполнения;
    б) Фонограммы;
    в) Базы данных;
    г) Сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;
    д) Произведения, которые обнародованы после перехода в общественное достояние.

В свою очередь к объектам промышленной собственности относятся:

  1. Объекты патентного права:
    а) Изобретения;
    б) Полезные модели;
    в) Промышленные образцы
  2. Средства индивидуализации:
    а) Фирменные наименования;
    б) Коммерческие обозначения;
    в) Товарные знаки;
    г) Наименования мест происхождения товаров.
  3. Нетрадиционные объекты:
    а) Селекционные достижения;
    б) Топологии интегральных микросхем;
    в) Секреты производства (ноу-хау).

Между объектами первой и второй группы существуют значительные отличия. Так, авторские права на интеллектуальную собственность не требуют регистрации, возникают у автора в силу факта создания объекта. Кроме того, сами произведения напрямую не связаны с предпринимательской деятельностью и производством, относятся по большому счету к культурной сфере.

По-другому обстоит дело с объектами второй группы. Средства индивидуализации широко применяются в предпринимательстве, индивидуализируя коммерческие организации, предприятия, товары. Значение объектов патентного права и нетрадиционных объектов в том, что они служат инструментами оптимизации, развития производства. Исключительные права на почти все эти объекты подлежат регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РФ (Роспатенте) или в ряде случаев другими органами (например, регистрацией селекционных достижений занимается Министерство сельского хозяйства РФ).

Что еще почитать